Номинальный собственник

Содержание

Номинальный собственник это

Номинальный собственник

Что такое номинальный счёт и счёт эскроу (изменения в Гражданский кодекс 2014) Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 379-ФЗ дополнил Гражданский кодекс Российской Федерации двумя новыми договорами — номинального счёта и счёта эскроу.

Что это за конструкции, для чего они нужны, какое значение могут иметь для налогообложения? Договоры номинального счета и и счета эскроу являются разновидностью обязательств о банковском счете. Номинальный счет может открываться владельцу счета для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу — бенефициару.

Права на денежные средства, поступающие на номинальный счет, в том числе в результате их внесения владельцем счета, принадлежат бенефициару.

Номинальный сервис

Компания LARGO MANAGEMENT GROUP предлагает услуги по использованию номинального сервиса в своих компаниях. Мы предоставляем номиналов из разных юрисдикций, стоимость зависит от резидентности физического лица, от требований законодательства той или иной страны и, как следствие, от функционала номинального директора и/или акционера.

Стоимость составляет от USD 550 до EUR 6 000 за годовое использование имени и услуг номинала. Например, при использовании граждан в оффшорных юрисдикциях стоимость номинального сервиса составляет от USD 550, при этом номиналами не осуществляется никакой деятельности от лица компании, кроме подписания договоров (если этого хотите Вы).

Оффшорные компании

Владельцами оффшорных компаний в Белизе могут быть как юридические, так и физические лица, не имеющие гражданства Белиза или постоянного вида на жительство в этой стране.

Директорами оффшорных компаний могут также могут быть любые юридические или физические лица.

Номинальный учредитель или как его еще называют номинальный владелец компании, а также номинальный директор – это юридические, либо физические лица, на которых оформляется оффшорная компания, что позволяет истинному владельцу сохранить анонимность. Номинальный сервис (номинальные владелец и директор) предоставляется нашей компанией по цене US$400 в год. В Белизе имена учредителей и директоров не заносятся в Реестр компаний и, публично недоступны.

Нередко в повседневной практике собственники бизнеса сталкиваются с потребностью в открытии дополнительных операционных компаний и зачастую такие компании не должны быть аффилированы с другими компаниями-участниками бизнеса.

Совершенно естественно, что такой директор будет предоставлен фирмой регистратором уже в процессе регистрации компании.

Номинальный директор – мина замедленного действия

Подставное лицо во главе компании- угроза Номинальный директор – подставное лицо, формально (номинально) возглавляющее компанию (формирующий исполнительный орган юрлица).

Практически привлекается к работе в целях сокрытия истинного руководителя организации (бенефициара).

Номинальный директор в истории При упоминании термина «номинальный директор» каждому отечественному гражданину вспоминается лаконичная фамилия Фунт.

Номинальный собственник кв известен, бенефициар — нет Дело не простое, предупреждаю, не раз уже сотрудники отдела соб.без.

Как известно, этот литературный персонаж всегда сидел. Более того, сидел он, по его утверждению, при Александре II – освободителе, так же сидел при Александре III – миротворце, конечно, сидел и при Николае II – кровавом, отбывал наказание при Керенском, потом он отдыхал при военном коммунизме, ну а позже – провел за решеткой весь период НЭПа.

по шее получали, хотя я их предупреждал. Над нами в квартире в 2003г. был сделан левый ремонт с нарушением звукоизоляции перекрытий. Не номинальный, а реальный собственник не известен и тщательно скрывается МЖИ. Адрес этой странной квартиры Москва, 5-Парковая, д.48, копр.2, кв.

17 (чтобы люди не попались на удочки риэлтеров из sob.ru) На судах дело открыто лоббировалось в пользу собственника. Посмотрите по ссылке http://vi-ssh.livejournal.com тут суть наших обращений и по ссылке http://www..

com/ наберите в поиске victor sherashov, тут видео безобразий приезжих.

Будет интересно перезвоните пожалуйста. 03 Августа 2013, 17:01 Викт, г. Москва Ответы юристов (1)

Здравствуйте.

Номинальный держатель акций — это тип посредника в заключении сделок сделок

Номинальный держатель акций — это тип посредника в заключении сделок сделок BiznesLuxe.ru > ФИНАНСЫ > Номинальный держатель акций — это тип посредника в заключении сделок сделок

Номинальный держатель акций — это лицо, которое представляет интересы другого лица на рынке ценных бумаг без права владения ими. Первые поверенные лица возникли как явление в первые годы приватизации. Их законодательное оформление произошло уже позднее.

Причины их возникновения заключались в препятствиях, которые создавали эмитенты, при регистрации новых акционеров. Это привело к объединению владельцев ценных бумаг и выделению из их среды делегата, который защищал их права и представлял интересы.

Номинальный это

: Смотреть что такое «Номинальный» в других словарях: НОМИНАЛЬНЫЙ — (лат.

nominalis, от nomen имя). Носящий только имя, звание, но не действующий, сообразно с обязанностями, присущими этому званию. 2) существующий только на бумаге, но не в действительности.

Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского… … Словарь иностранных слов русского языка НОМИНАЛЬНЫЙ — НОМИНАЛЬНЫЙ, номинальная, номинальное.

1. прил. к номинал (спец.). Номинальная цена. Номинальная стоимость. 2. Только называющийся, не выполняющий своего назначения или обязанностей, фиктивный (книжн.).

Он только номинальный руководитель дела. Он … Толковый словарь Ушакова НОМИНАЛЬНЫЙ — НОМИНАЛЬНЫЙ, нарицательный, таковой по одному названью.

Номиналисты, школа мудрецов, ·противоп.

реалистам, отвергавшая все отвлеченности и общие понятия.

Я титульный собственник квартиры, ( ЕГРП) умерла жена, ( нет иного договора)

.

имеет ли право суд делить мою квартиру на доли между наследниками 1 линии? дядя Федор Искусственный Интеллект (226895) 2 года назад Что значит, по-Вашему, «титульный» собственник? Если квартира приобретена, например, в период брака по возмездной сделке, она является совместно нажитым имуществом.

Половина ее изначально принадлежит супруге (независимо от того, на кого оформлена) и должна быть унаследована наследниками супруги по закону или по завещанию Людмила Варавина Гуру (3353) 2 года назад Титульным собственником является лицо, на которого зарегистрировано недвижимое имущество.

Источник: http://pravo-38.ru/nominalnyj-sobstvennik-ehto-76633/

Три способа безналоговой передачи имущества в бизнесе — Право на vc.ru

Номинальный собственник

Сделать вклад в уставный капитал, в имущество без увеличения уставного капитала и провести реорганизацию в форме выделения.

Пригодятся, если вам необходимо:

  1. Повысить уровень имущественной безопасности. В бизнесе случаются разные ситуации, и необходимо обезопасить ключевые активы от посягательств на них третьих лиц (кредиторов, контрагентов, рейдеров и регуляторов).

    Кроме того, наличие имущества у компании является дополнительным стимулом для налогового органа к проведению ВНП, поскольку с налогоплательщика есть за счёт чего взыскать возможные доначисления. Очевидно, что «жизненно важное» для бизнеса имущество не должно находиться в рисковом операционном секторе.

  2. Запустить инвестиционный проект. Новое перспективное направление логичнее начинать с чистого листа, на него не должны распространяться риски и обязательства действующего бизнеса. Кроме того, в реализации инвестпроекта могут участвовать партнёры, не задействованные в вашем основном бизнесе.

    В этом случае наполнение нового проекта имуществом (в том числе деньгами) также должно происходить с максимально выгодными налоговыми последствиями как у передающей, так и у получающей стороны.

  3. Провести рефинансирование в группе компаний.

    Перераспределение финансовых потоков между родственными компаниями (субъектами) также требует исключения излишних налоговых обязательств.

Как осуществить безналоговую передачу имущества:

Сравнение инструментов низконалоговой передачи имущества Центр Taxcoach

Центр Taxcoach

Это наиболее известный способ предоставления компании её участниками имущества и имущественных прав. Участник любой коммерческой организации (АО, ООО и других) может внести вклад в уставный капитал (УК), причём как на стадии регистрации компании, так и в процессе её деятельности.

Кроме того, вклад в уставный капитал ООО может сделать и третье лицо при вступлении в состав участников общества. В акционерном обществе третье лицо может приобрести акции при допэмиссии, — это и будет являться взносом в УК. В счёт оплаты уставного капитала могут быть внесены деньги, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права.

Вклад в УК коммерческой организации освобождается от налога на прибыль (пп. 3 п. 1 ст. 251 НК).

Что касается НДС, то в ситуации, когда доля в УК оплачивается имуществом, передающая сторона на ОСН обязана восстановить ранее принятый к вычету НДС (п. 3 с.

170 НК) в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учёта переоценки (в отношении основных средств и нематериальных активов).

Однако принимающая сторона, если она также на общей системе налогообложения, учитывает ту же сумму налога в составе вычетов после принятия имущества на учёт (п. 8 с. 172, п. 11 с.171 НК). В итоге сохраняется баланс уплаченных и принятых к вычету сумм НДС, что фактически означает отсутствие налоговых последствий взноса имущества в уставный капитал для собственника бизнеса.

Естественно, если мы вносим вклад в УК коммерческой организации на специальном налоговом режиме, учесть НДС в составе расходов не получится.

Для передачи имущества в уставный капитал закон требует провести независимую денежную оценку его стоимости (п. 2 ст. 66.2 ГК).

Гарантированный размер ответственности юридического лица по его обязательствам перед кредиторами равен величине уставного капитала. Также большой УК может сделать компанию привлекательной для недобросовестных третьих лиц (например, рейдеров).

Однако участник вправе делать вклад в УК в размере, превышающем номинальную стоимость его доли. Например, для оплаты доли в уставном капитале в ООО в 10 тысяч рублей участник вполне может внести, например, 15 млн рублей.

Важно не только предоставить компании имущество без налогов, но и учесть затраты на его приобретение или создание при дальнейшем отчуждении доли в обществе.

В таком случае возникнет доход (от продажи доли, в виде действительной стоимости доли при выходе из ООО или в виде имущества, оставшегося после ликвидации), уменьшить который в целях налогообложения можно:

Если собственник внёс в УК общества вклад, превышающий номинальную стоимость его доли, полученный при продаже (выходе, ликвидации) доход также можно будет уменьшить на сумму расходов по приобретению доли в полном объёме. Если оплата была имуществом — на сумму расходов на приобретение имущества.

Предполагает безвозмездную передачу участником (акционером) своей компании неких благ (денежные средства, акции, доли в других юридических лицах, недвижимое имущество). При этом уставный капитал не увеличивается, номинальный размер долей участников не меняется.

Если устав принимающей стороны не содержит исключений из правила, то вклад в имущество возможен только деньгами и только пропорционально всеми участниками (акционерами). В ООО решение о вкладе в имущество требует не менее двух третей .

В Налоговом кодексе предусмотрены два льготных механизма, которые позволяют освобождать безвозмездные по своей сути вклады от налогообложения:

Кратко обозначим их особенности.

  • Доля участия передающей (принимающей) стороны в уставном капитале принимающей (передающей) стороны должна составлять более 50%.
  • Переданное имущество (за исключением денежных средств) не может быть передано никому в течение года с момента получения (в том числе, в аренду), иначе налоговая льгота (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК) теряется. Это ограничение необходимо учитывать, если трансформация бизнеса предполагает многоступенчатую схему консолидации имущества (возможно, в такой ситуации подойдёт вклад в имущество по пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК, подробнее далее).

Центр Taxcoach

Собственники компании должны оформить соответствующее решение о внесении вклада (вкладов) в имущество организации. Вклад в имущество могут осуществлять не все участники (или не пропорционально долям участия), если такая возможность закреплена в уставе. Порядок принятия решения о внесении вкладов в имущество организации также может быть детально проработан в корпоративном договоре.

При этом, согласно пп. 11 п. 1 ст. 251 НК, внести вклад в имущество может не только материнская компания. Возможна обратная ситуация — «дочка» передаёт имущество «маме» (так называемый дочерний подарок). Это удобный инструмент, позволяющий передать из дочерней компании имущество в пользу материнской структуры.

Центр Taxcoach

  • Передать имущество, имущественные и неимущественные права может любой участник общества: юридическое или физическое лицо, независимо от размера доли в уставном капитале.
  • Также при вкладе в имущество отсутствуют какие-либо ограничения в последующем распоряжении имуществом в течение года с момента передачи.
  • Передаваться могут имущество, а также имущественные и неимущественные права, имеющие денежную оценку.
  • Сделать вклад в имущество может только участник или акционер (невозможен «дочерний подарок»).
  • Применим только к хозяйственным товариществам и обществам (АО, ООО и другим, но не применим к производственным кооперативам, хозяйственным партнёрствам).

Центр Taxcoach

Вклад в имущество (пп. 3.7. п. 1 ст 251 НК) является более удобным и универсальным по сравнению с безвозмездной передачей имущества (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК). Важный момент: вклад в имущество, в отличие от вклада в уставный капитал, нельзя учесть в составе расходов на приобретение доли при получении последующего дохода (при её продаже, при выходе из общества или его ликвидации).

Если доля вкладывающегося участника меньше 50%, необходимо указать, что происходит вклад в имущество именно на основании пп. 3.7. п. 1 ст. 251 НК.

Также следует учесть, что освобождение вкладов в имущество на основании вышеуказанного подпункта — новая норма НК, которая появилась только в 2018 году. Она заменила знаменитый пп. 3.4, который получил народное название «Вклад в целях увеличения чистых активов».

Пожалуй, самой значительной разницей в формулировках стало исключение прямого упоминания о возможности вклада в имущество путём прощения долга участником своей организации.

Практики применения нового подпункта пока нет, однако мы полагаем, что возможность прощения долга сохранилась.

Полученное имущество не облагается ни налогом на прибыль, ни единым налогом по УСН.

При выбытии амортизируемого имущества в связи с тем, что организация внесла его в качестве вклада в имущество, в составе расходов передающей стороны не нужно отражать ни списание его остаточной стоимости, ни затраты, связанные с передачей.

В соответствии с пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК, при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде имущества, имущественных или неимущественных прав в размере их денежной оценки, которые получены в качестве вклада в имущество хозяйственного общества или товарищества в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

Аналогично, в соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 251 НК, при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде имущества, полученного российской организацией безвозмездно от материнской или дочерней компании, а также участника — физического лица (при условии участия в уставном капитале получающей или передающей стороны более чем 50%).

При этом полученное имущество не признается доходом для целей налогообложения только в том случае, если в течение года со дня его получения указанное имущество (за исключением денежных средств) не передается третьим лицам.

Если взнос в имущество осуществляется организацией на ОСН и передаётся имущество, то «мама» должна восстановить НДС с остаточной стоимости имущества.

При этом восстановленный налог на добавленную стоимость можно включить в расходы. А принимающая сторона не сможет принять НДС к вычету, поскольку не уплачивала деньги за это имущество (помним, что вклад в имущество является разновидностью безвозмездной передачи). Поэтому вклад в имущество больше подходит для передачи денежных средств.

К сожалению, юридическое лицо не сможет без налоговых последствий (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК) сделать взнос в имущество «упрощенца»: доля в его уставном капитале не может превышать 25%, иначе утратится право на применение УСН. Однако вклад в имущество «упрощенца» можно сделать по пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК.

Реорганизация в форме выделения (ст. 57 ГК, п. 8 ст. 50 НК) — это единственная форма реорганизации юрлица, позволяющая передать имущество совсем без налоговых последствий. Выделение — и самый универсальный способ передачи имущества, не имеющий организационно-правовых ограничений (применим как к АО, ООО, так и к товариществам и партнёрствам).

При выделении образуется второе юридическое лицо, которое не является правопреемником реорганизованной организации в части её налоговых обязательств за исключением случаев, когда налоговый орган докажет, что единственной целью выделения было уклонение от погашения задолженности перед бюджетом (п. 8 ст. 50 НК).

Центр Taxcoach

Выделение подразумевает «отпочкование» от старой компании новой компании. Имущество передаётся по передаточному акту и его стоимость не является расходом у старого юридического лица и не является доходом у новой компании. То есть нет никаких последствий по налогу на прибыль.

Передача имущества в рамках выделения не является реализацией. У компании на ОСН нет обязанности начислить НДС или его восстановить (п. 8 ст. 162.1, п. 3 ст. 170 НК). Новая компания не может принять НДС к вычету, но и НДС платить не обязана.

При этом выделяемая компания может применять любой режим налогообложения (прежде всего УСН) сразу с момента своего создания. Таким образом мы можем выделить имущество на «упрощенца».

При процедуре выделения из ООО участниками нового юрлица могут стать:

  1. Реорганизуемая компания.
  2. Участники реорганизуемой компании в том же составе и в тех же пропорциях.
  3. Часть участников реорганизуемой компании (в других пропорциях) или иные третьи лица. Главное условие — чтобы это третье лицо самостоятельно оплатило уставный капитал в 10 тысяч рублей.

В случае с акционерным обществом при выделении возможны только первые два варианта. Либо новая компания становится стопроцентной «дочкой» реорганизуемой, либо участниками выделенной компании становятся те же самые акционеры в тех же пропорциях.

Кроме того, разрешены смешанные реорганизации в форме выделения, когда можно из АО выделить ООО или наоборот.

Выделение должно осуществляться в строгом соответствии с принципом справедливого распределения прав и обязанностей между старым и новым юридическим лицом:

  1. Активы выделяемой компании должны быть уравновешены пассивами. Иными словами, нельзя передать основные средства без передачи задолженности по кредитам, с помощью которых эти основные средства были приобретены.

    Если старая компания имеет большой объём кредиторской задолженности, то справедливо передать в выделяемую компанию часть такой задолженности, связанной с передаваемым имуществом.

  2. Выделение должно отвечать критериям концепции деловой цели (перевод части активов для организации нового направления деятельности, реструктуризация бизнеса с целью создания на базе бывших подразделений нескольких самостоятельных бизнес-единиц).

При выделении передача имущества или обязательств новой организации происходит по передаточному акту.

В рамках одной реорганизации закон позволяет объединить сразу две процедуры (ст. 57 ГК): выделение и присоединение, что позволяет значительно сэкономить время и затраты на реорганизацию. Сначала происходит выделение, затем присоединение.

Промежуточное общество, возникающее в результате выделения, носит виртуальный характер, так как используется исключительно для передачи активов и обязательств к присоединяющему обществу. Период существования данного юрлица законом не определён, но можно говорить о том, что он стремится к нулю.

Центр Taxcoach

Документы оформляются сначала на выделение компании, ей по передаточному акту передаётся часть активов и пассивов реорганизуемого общества, которые затем , присоединяются к балансу другого юрлица («Общество 2» на схеме выше). Важный нюанс: наличие деловой цели, которой, конечно, не может быть налоговая оптимизация.

Безусловно, реальную жизнь не всегда можно «впихнуть» в рамки вышеописанных способов передачи имущества. Вариантов консолидации имущества великое множество, чаще всего они представляют собой комбинации безналоговых и низконалоговых способов перераспределения имущества, набор которых всегда уникален.

Источник: https://vc.ru/legal/75053-tri-sposoba-beznalogovoy-peredachi-imushchestva-v-biznese

Как передать бизнес по наследству

Номинальный собственник

Предприниматели могут передать по наследству долю в уставном капитале ООО, акции в ПАО, паи в кооперативах любому лицу, доверенному партнеру и даже государству. Как это правильно сделать, объясняет Ольга Евстропова, член Ассоциации юристов России, партнер Адвокатского бюро «Легес Бюро».

Обратитесь к юристам

Оформить передачу бизнеса по наследству помогут юристы с опытом работы с наследственным и корпоративным правом. Обычно компании с такой специализацией не рекламируются активно, но о них можно узнать у нотариуса, который имеет дело с составлением и оформлением завещания.

Если бизнес-активы очень большие и по наследству будет передаваться не просто доля, а целое предприятие как имущественный комплекс, включающий земельные участки, специалист составит схему передачи всех активов.

Разберитесь в основных правилах

Наследовать можно только долю в ООО или имущество ИП, которое в этом случае приравнивается к имуществу физического лица. Наследовать статус ИП невозможно, так как этот статус автоматически прекращается со смертью предпринимателя.

Если наследство не было оформлено, доля умершего владельца перейдет к юридическому лицу — ООО или ПАО. После этого фирма обязана распределить долю между участниками или продать её третьим лицам.

Подготовьте наследника и партнеров

Чтобы облегчить процесс наследования:

  • составьте завещание или наследственный договор с чётким распределением наследования всех долей и активов собственника;
  • оформите согласие остальных собственников бизнеса и познакомьте их с наследником;
  • оформите все бизнес-активы и правоустанавливающую документацию.

Предупредите споры между наследниками

Чтобы избежать споров между наследниками после своей смерти, собственнику нужно:

  • рассказать о своих планах потенциальным наследникам;
  • обсудить с ними варианты распределения долей в бизнесе.

Закрепить договоренности поможет наследственный договор.

В наследственный договор можно включить условие о душеприказчике и ввести условия для потенциальных наследников о том, что они должны исполнить завещательный отказ или возложение.

С любым из потенциальных наследников собственник может заключить договор с указанием реальных наследников и порядка передачи прав на имущество после его смерти (ст. 1140.1 ГК РФ).

Преимущества завещательного отказа и завещательного возложения

И завещательный отказ, и завещательное возложение обязывают наследников исполнить волю наследодателя. Отказ связан только с имущественными обязательствами, возложение — и с имущественными, и с неимущественными.

При отказе наследники должны, например, оплатить расходы общества или исполнить требования перед контрагентами.

При возложении наследники обязаны, например, содержать имущество фирмы, доля которой передается по наследству, или создать благотворительный фонд из активов компании.

Если речь идет о наследовании бизнеса, который полностью принадлежит скончавшемуся, то проблем с передачей бизнеса не будет. Позже проблемы возникнут между наследниками, которые приобрели бизнес, так как их мнения по вопросам управления компанией могут отличаться. На этот случай можно составить корпоративный договор.

Также важно найти баланс интересов между наследниками и существующими участниками компании или акционерами, так как бизнес-партнеры могут быть не рады новым людям в компании, которую они строили. В моей практике был случай, когда владелец компании, номинальный участник, умер и передал долю своим наследникам, и фактические наследники были недовольны.

В другой истории бизнес по производству горнодобывающего оборудования принадлежал двум участникам ООО, один из которых трагически скончался в аварии.

Половина доли скончавшегося участника перешла в доверительное управление к жене погибшего участника, а еще одна половина перешла как совместно нажитое имущество.

Доли в компании распределились так: 50 % – у участника, 25 % – у супруги погибшего участника и еще 25 % в доверительном управлении у супруги погибшего.

Жена плохо разбиралась в управлении компанией и отчетности и не знала, как развивать динамичный бизнес. Оставшийся участник уговаривал супругу погибшего продать ему свою часть бизнеса полгода, но ничего не добился, и прибыль упала.

Дело тянулось примерно год и осложнялось тем, что нормы наследственного и семейного права защищают только интересы наследников, а не бизнеса.

В конце концов юристы участника компании и жены погибшего партнера заключили корпоративный договоров, который переводил операционную часть ведения бизнеса оставшемуся участнику, а супруге погибшего партнера назначил дивиденды.

К самым распространенным способам разрешения споров между наследниками относятся:

  • привлечение душеприказчика для исполнения завещания;
  • составление наследственного договора;
  • создание наследственного фонда.

Зачем нужен душеприказчик

Душеприказчик исполняет волю умершего человека и разрешает конфликты между наследниками. Сам душеприказчик или исполнитель завещания может быть, а может и не быть наследником. Исполнять завещание может гражданин или юридическое лицо.

Душеприказчик действует на основании завещания, которым он назначен и должен иметь свидетельство, выданное нотариусом. Задача душеприказчика — принять меры для исполнения завещания (п.2 ст. 1135 ГК РФ).

Что должен делать душеприказчик

Он должен:

  • Обеспечить переход имущества к наследникам в соответствии с законом и волей собственника.
  • Сохранить наследство или попросить нотариуса принять меры по охране наследства.
  • Получить деньги и имущество, чтобы передать их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам (п. 1 ст.1183 ГК РФ).
  • Исполнить завещательное возложение или помочь наследникам исполнить завещательный отказ (ст.1137 ГК РФ) или завещательное возложение (ст.1139 ГК РФ).

Завещатель может указать в завещании, что должен делать исполнитель завещания, а от чего ему лучше воздержаться, например, обязать его ать в высших органах корпораций так, как указано в завещании.

Если создается наследственный фонд, завещатель может обозначить полномочия исполнителя по поводу фонда. Душеприказчик может от своего имени вести дела по исполнению завещания в суде и других госучреждениях.

Если наследственное имущество охраняется и требует управления, исполнитель завещания выступает в качестве доверительного управляющего (ст. 1173 ГК РФ). Если завещание этого не запрещает, он может назначить доверительным управляющим другого человека.

Зачем нужен наследственный фонд

Основной плюс создания наследственного фонда — возможность наследодателя сохранить свой бизнес после смерти и распределить доли в бизнесе между наследниками для предотвращения корпоративных конфликтов.

Наследственный фонд помогает компании избежать финансовых потерь, так как в этом случае ждать вступления наследников в наследство не нужно. Наследники сразу получают доход от имущества собственника благодаря работе фонда.

Бухгалтерский и налоговый учет, проверка контрагентов, электронный документооборот, нормативно-правовая база и многое другое в одном сервисе

Попробовать бесплатно

Понятие наследственного фонда появилось только 1 сентября 2018 года и пока используется неактивно, потому что пока его связь с положениями семейного законодательства не урегулирована.

Неясно, как он связан с совместной собственностью супругов, правами пережившего супруга, обязательными наследниками, какие есть основания для признания недействительными решения о создании наследственного фонда.

Создать такой фонд можно только при жизни наследодателя.

Подготовьте договор доверительного управления

Этот договор особенно важен, если наследуется 100%-ая доля бизнеса.

Доверительное управление помогает сохранить наследуемое имущество на время передачи наследства и помогает бизнесу нормально функционировать.

Так как наследство принимается в течение шести месяцев, а права на акции, доли и паи переходят в момент внесения записи в ЕГРЮЛ или реестр держателей акции, собственники не могут управлять бизнесом.

Получается, что собственника юридически нет до момента оформления наследства. Решить эту проблему поможет доверительное управление, учредителем которого выступает нотариус (ст. 1173 ГК РФ).

Нотариус заключает договор с доверительным управляющим и получает согласие всех известных на этот момент наследников, которые указываются в качестве выгодоприобретателей. После обнаружения новых наследников они также должны быть указаны в договоре.

У нас в семье была попытка передать сеть стоматологий по наследству от отца к средней дочери. Она провалилась из-за того, что обе стороны по-разному видели то, как сестра должна входить в семейное дело. Сестру отправили учиться на врача.

Она не сопротивлялась, но поняла, что хочет быть управленцем. Папа видел её как обычного терапевта, потом помощника врача и после — главного врача (в медицине менеджмент идет параллельными путями — есть два управленца, врач и директор). Они не разговаривают уже третий год.

Надеюсь, что со временем отношения наладятся.

Я рада, что как самая старшая выбрала стезю, которая хоть и помогает семейному бизнесу, но не зависит от него.

Из моих знакомых в медицине из пяти семей пока по наследству удалось передать только одно дело целиком (там управление крупной клиникой лечения астмы перешло невестке, но вот дети от мамы забирать его уже категорически не хотят) и одно находится в процессе передачи от отца к сыну вроде бы удачно. Там сын также выбрал стезю доктора и готов специализироваться в ней, понемногу забирая управление по линии главного врача.

Источник: https://kontur.ru/articles/5874

Договор об отношениях между собственником акций и номинальным держателем

Номинальный собственник
Скачать образец

ДОГОВОР

об отношениях между собственником акций и номинальным держателем

г. _______________

«____» ______________ 2018 г.

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Номинальный держатель», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Владелец ценных бумаг», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Номинальный держатель осуществляет права, закрепленные ценными бумагами, держателем которых он является в соответствии с настоящим договором, от своего имени и в интересах Владельца ценных бумаг. Права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются Номинальным держателем, в порядке, определяемом действующим законодательством и настоящим договором.

1.2. При заключении настоящего договора Владелец поручает Номинальному держателю осуществление прав по следующим ценным бумагам:

l Вид ценных бумаг – ________________________________________________;

l Эмитент – ________________________________________________;

l Номер государственной регистрации ________________________;

l Номинальная стоимость одной акции – ________ рублей;

l Количество акций – ________ штуки.

1.3. Права на перечисленные в п.1.2. акции передаются Владельцем Номинальному держателю на основании Передаточного распоряжения. Распоряжение о передаче прав на акции Владелец обязан направить Держателю реестра (Регистратору) в течение ________ дней после подписания настоящего договора.

Внесение имени номинального держателя в систему ведения реестра акционеров, а также перерегистрация акций на имя Номинального держателя не влекут за собой перехода права собственности или иного вещного права на акции к Номинальному держателю, если договором или иным соглашением не будет предусмотрено иное.

1.4. Количество акций, права по которым осуществляет Номинальный держатель, определяет Владелец акций. Владелец вправе в любое время уменьшить или увеличить количество акций, права по которым осуществляет Номинальный держатель.

1.5. В случае увеличения количества акций, права по которым осуществляются Номинальным держателем, Владелец направляет Регистратору соответствующее Распоряжение о передаче акций с одновременным письменным уведомлением Номинального держателя о совершенной операции. К письменному уведомлению приравнивается направление Номинальному держателю копии Передаточного распоряжения.

1.6. В случае уменьшения количества акций, права по которым осуществляются Номинальным держателем, Владелец направляет соответствующее письменное уведомление Номинальному держателю, который обязан в течение трех дней после получения уведомления обеспечить внесение в систему ведения реестра записи о передаче акций на имя Владельца.
  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Номинальный держатель может осуществлять права, закрепленные передаваемыми акциями, только при получении соответствующего письменного полномочия от Владельца либо письменного поручения на совершение конкретной операции (сделки) с акциями.

2.2. Номинальный держатель обязан:

l при осуществлении полномочий номинального держателя действовать исключительно в интересах Владельца акций;

l совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Владельцем всех выплат, которые ему причитаются как собственнику акций;

l немедленно выполнять все распоряжения Владельца о совершении операций с акциями;

l немедленно информировать Владельца о всех причитающихся ему суммах и выполнять распоряжения Владельца о перечислениях указанных денежных сумм;

l осуществлять сделки и иные операции с акциями исключительно по поручению Владельца акций в соответствии с настоящим договором и письменными распоряжениями Владельца;

l осуществлять учет акций Владельца на отдельном забалансовом счете;

l не продавать, не передавать и не распоряжаться каким-либо иным способом акциями Владельца без его ведома;

l осуществлять права Владельца как акционера на участие в управлении делами ________________________ исключительно в соответствии с указаниями Владельца;

l предоставлять Держателю реестра (Регистратору) акционеров данные о Владельце в порядке и в сроки, установленные правовыми актами, но не реже одного раза в год;

l по требованию Владельца немедленно направить документ о внесении в систему ведения Реестра на имя Владельца записи о соответствующем количестве акций;

l добросовестно выполнять иные обязанности, возлагаемые на номинального держателя акций правовыми актами.

2.3. Владелец обязан своевременно и в надлежащей форме извещать Номинального держателя о всех операциях и сделках, которые должны быть осуществлены с акциями.

2.4. Номинальный держатель обязан совершать сделки и иные операции с ценными бумагами в порядке, установленном правовыми актами, и в точном соответствии с указаниями Владельца.

  1. ОПЛАТА УСЛУГ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ

3.1. Владелец обязан оплачивать услуги Номинального держателя в соответствии с Прейскурантом услуг Номинального держателя, согласованного с Владельцем. Цены на услуги Номинального держателя считаются согласованными, если Прейскурант услуг Номинального держателя подписан Сторонами и заверен их печатями.

3.2. Оплата услуг Номинального держателя производится ежемесячно на основании выставляемого Номинальным держателем счета, в котором должны отражаться количество и виды операций с акциями, осуществленных за отчетный период, ставка оплаты и сумма, подлежащая уплате Номинальному держателю. Владелец обязан оплатить выставленный счет в течение трех банковских дней после его получения.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

4.2. За просрочку исполнения обязательств по настоящему договору устанавливается штраф (пеня) в размере ________% в день от суммы соответствующего платежа либо от рыночной стоимости соответствующего пакета акций, совершение операции, в отношении которого было просрочено Номинальным держателем. Убытки, включая упущенную выгоду, подлежат возмещению сверх суммы штрафа (пени).

4.3. Помимо санкций, установленных настоящим договором и действующим законодательством, добросовестная сторона вправе взыскать с виновной стороны проценты за пользование чужими средствами в размере учетной ставки Центрального банка РФ, существующей на день исполнения соответствующего обязательства.

5.1. В своих отношениях стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

5.2. Споры по вопросам исполнения настоящего договора и другим, связанным с настоящим договором, вопросам подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города ________________________.

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.

6.2. Договор заключается сроком на ________ лет. Если за ________ дней до истечения срока действия договора ни одна из сторон не известит другую сторону о прекращении его действия, договор считается продленным на тот же срок на тех же условиях.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

6.4. Владелец вправе расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор, письменно известив об этом Номинального держателя за один месяц.

6.5. Договор также прекращает свое действие в случае лишения Номинального держателя права на совершение операций с ценными бумагами, а также принятия решения о ликвидации Номинального держателя.

6.6. Указание Владельца о переводе на свое имя или на имя третьего лица всех переданных Номинальному держателю акций не влечет за собой автоматического прекращения настоящего Договора.

7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Каждая из сторон имеет по одному экземпляру договора. Третий экземпляр направляется Держателю реестра Регистратору.

  1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Номинальный держатель

Юр. адрес:

Почтовый адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

Рас./счёт:

Корр./счёт:

БИК:

Владелец ценных бумаг

Юр. адрес:

Почтовый адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

Рас./счёт:

Корр./счёт:

БИК:

Номинальный держатель _______________

Владелец ценных бумаг _______________

Источник: https://advocate-service.ru/documents/contracts/dogovor-sotrudnichestva/dogovor-ob-otnosheniyah-mezhdu-sobstvennikom-akcij.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.